II AKa 83/23 - uzasadnienie Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2024-01-04

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 83/23

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2023 r., sygnatura akt III K 132/22

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

T. B.

Zachowanie skazanego w czasie pobytu w zakładzie karnym.

opinia o skazanym z dnia 18.08.2023 r. wydana przez Dyrektora Zakładu Karnego w G. W..

288-289

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

T. B.

Zrealizowanie wobec skazanego w pełni celów kary, sugerujące potrzebę uwzględnienia tej okoliczności przy rozpoznawaniu apelacji obrońcy skazanego od wyroku łącznego.

pismo Prokuratora Prokuratury Regionalnej

290

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

Opinia Dyrektora Zakładu Karnego w G. W.. o skazanym z dnia 18.08.2023 r. została wydana przez uprawniony do tego organ, na podstawie spostrzeżeń i faktów dotyczących postawy skazanego w czasie pobytu w zakładzie karnym. Jest to dowód obiektywny, bezstronny, odzwierciedlający zachowanie skazanego na podstawie konkretnych okoliczności i zdarzeń, jak też określonych deklaracji skazanego. Nie jest przy tym efektem spostrzeżeń poczynionych przez jedną tylko osobę, lecz przez różnych funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy w wielu sytuacjach mieli styczność ze skazanym i w ramach tego dysponowali możliwością poczynienia w tym zakresie swoich obserwacji. Skazany został oceniony jako osoba zachowująca się w jednostce penitencjarnej w miarę poprawnie, umiarkowanie krytyczna wobec popełnionych czynów, nieprzejawiająca woli aktywnej resocjalizacji lecz zdecydowana na odbywanie kary w systemie zwykłym. Wskazano nadto, iż pomimo dysponowania środkami finansowymi oraz motywowania przez Służbę Więzienną, skazany nie przejawia chęci przystąpienia do spłaty należności zasądzonej tytułem obowiązku naprawienia szkody. W relacjach z przełożonymi oraz współwięźniami zachowuje się poprawnie, nie przejawia agresji, nie uczestniczy w podkulturze więziennej.

Dowód powyższy, jako dokument urzędowy, obiektywny, sporządzony na wniosek tut. Sądu, został w całości uznany za wiarygodny i zasługujący w pełni na uwzględnienie.

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

2.1.2.1

Pismo prokuratora Prokuratury Regionalnej sygnalizujące współpracę skazanego w innym postępowaniu z organami ścigania, zmierzało do przekonania sądu odwoławczego o tym, że cele kary wobec T. B., praktycznie w całości, zostały już zrealizowane, że został on w pełni zresocjalizowany, co powinien uwzględnić sąd rozpoznając apelację obrońcy skazanego od wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Szczecinie wydanego wobec skazanego w sprawie III K 132/22. Prokurator zawarł sugestię, że dalszy pobyt skazanego w zakładzie karnym wydaje się wręcz zbędny.

Pismo powyższe, nie zostało potraktowane jako wykazujące w sposób przekonujący okoliczności, które w jego treści zasygnalizowano. Do końca kary, nawet przy uwzględnieniu wydanego wyroku łącznego, pozostał jeszcze stosunkowo długi okres, ale co szczególnie istotne – okoliczności przedstawione w opinii o skazanym uzyskanej na etapie postępowania odwoławczego, przeczą w dość szerokim zakresie wiarygodności twierdzeń i obiektywnej zasadności ocen wyrażonych przez prokuratora. W takiej sytuacji, sąd odwoławczy nie uznał za przekonujące opinii i ocen prokuratora, w tym zwłaszcza sugestii, jakoby proces resocjalizacji skazanego osiągnął pełnię celów stawianych karze i że w związku z tym, dalszy jego pobyt w jednostce penitencjarnej jawi się wręcz zbędny. Tym samym, nie dokonał zmiany zaskarżonego wyroku łącznego w zakresie kary pozbawienia wolności, odpowiadającej sugestiom prokuratora.

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzuty apelacji obrońcy skazanego:

1. obraza przepisów prawa materialnego tj. art. 53 § 1 i 2 k.k. i art. 85a k.k. poprzez niedostateczne rozważenie dyrektyw wymiaru kary łącznej wskazanych w tymże przepisie w zakresie dotyczącym celów zapobiegawczych i wychowawczych oraz sytuacji rodzinnej skazanego;

2. obraza prawa materialnego, tj. art. 86 § 2 k.k. w połączeniu z art. 33 § 3 k.k. poprzez niedostateczne rozważenie dyrektyw wymiaru kary grzywny w związku ze stanem zdrowia skazanego, spodziewanym brakiem możliwości uzyskania dochodowej pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności, wystąpienia nowych dodatkowych okoliczności w postaci pobicia skazanego przez agresywnego współwięźnia, skutkującego przeprowadzeniem dwóch operacji, częściową utratą słuchu na jedno ucho i pogorszeniem widzenia w jednym oku, przy czym w tym zakresie dokumentacja zostanie przedłożona po jej uzyskaniu;

3. rażącą niewspółmierność orzeczonej kary, polegającą na wymierzeniu skazanemu kary pozbawienia wolności przy zastosowaniu asperacji, podczas gdy w większości przypisanych skazanemu czynów zachodzi tożsamość przedmiotowa, jak również bliska więź czasowa ich popełnienia, zostały one popełnione w zasadzie kilkanaście lat temu, nadto ze względu na sytuację życiową skazanego i jego postawę, zasadne było skorzystanie z zasady pełnej absorpcji.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

ad. pkt 1 i 3

Zarzut apelacji obrońcy skazanego zawarty w punkcie 1 został błędnie sformułowany. Autor apelacji, identyfikując jako obrazę prawa materialnego zastrzeżenia, które w tym przypadku dotyczą w gruncie rzeczy jedynie wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności, zdaje się całkowicie pomijać kwestię tego, na czym faktycznie polega istota zarzutu odwoławczego określonego w art. 438 pkt 1a k.p.k. (nie aktualizuje się tu podstawa do formułowania zarzutu obrazy prawa materialnego w rozumieniu art. 438 pkt 1 k.p.k., odnoszącego się wyłącznie do kwalifikacji prawnej czynu). Przypomnieć zatem trzeba, iż powyższy przepis (art. 438 pkt 1a k.p.k.) obejmuje swoim zakresem obrazę prawa materialnego, która nie dotyczy kwalifikacji prawnej czynu. Zawiera też w swej treści ograniczenie możliwości ingerencji sądu odwoławczego w treść zaskarżonego orzeczenia, co aktualizuje się wówczas, gdy orzeczenie, pomimo błędu w zakresie jego podstawy prawnej "odpowiada prawu" i w związku z tym, nie podlega uchyleniu lub zmianie. Taki stan rzeczy występuje wtedy, gdy w wyniku kontroli odwoławczej sąd uzna, że sytuacja prawna oskarżonego nie byłaby inna również w przypadku braku wskazanego wyżej błędu. Szersze rozważania w tym zakresie nie są tu konieczne, ale zaznaczyć trzeba, że zarzut obrazy prawa materialnego, innej niż dotycząca kwalifikacji prawnej czynu, a więc oparty o przepis art. 438 pkt 1a k.p.k. (jakkolwiek w tym przypadku, obrońca skazanego nie wskazał podstawy prawnej żadnego z podniesionych zarzutów odwoławczych), wymaga nie tylko zidentyfikowania naruszonego przepisu prawa, ale również wskazania, iż stwierdzone naruszenie wpłynęło niekorzystnie na treść wydanego orzeczenia w takim znaczeniu, że w przypadku jego niezaistnienia, sytuacja prawna oskarżonego byłaby dla niego względniejsza ( D. Świecki /red./, Kodeks postępowania karnego. Tom II, Komentarz aktualizowany, LEX/el.2023).

Na wstępie rozważań dotyczących kwestii podniesionych przez skarżącego w ramach zarzutu sformułowanego w pkt 1, niewątpliwie nieczyniącego zadość wskazanym powyżej wymogom, zauważyć trzeba, że - nie tylko na gruncie niniejszej sprawy, ale w ogólności - zarzut obrazy prawa materialnego w postaci przepisu art. 53 § 1 i 2 k.k., oparty na kwestionowaniu sposobu posłużenia się dyrektywami wymiaru kary, nie może być oceniony inaczej, jak tylko jako błędny. W realiach tej sprawy trzeba mieć na uwadze także fakt, że mamy tu do czynienia z orzeczeniem kształtującym karę łączną pozbawienia wolności w ramach wyroku łącznego, nie zaś z równoczesnym uprzednim orzeczeniem kar jednostkowych. Podkreślić nadto trzeba, że podstawę orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności stanowiły przede wszystkim przepisy art. 39 § 1 i 2 k.k.s. i art. 40 § 1 k.k.s., a stosownie do brzmienia art. 39 § 2 k.k.s. obowiązującego do dnia 30.09.2023 r. - i w takiej postaci zastosowanego w niniejszej sprawie - w przypadku realnego zbiegu przestępstwa skarbowego i przestępstwa określonego w innej ustawie, sąd wymierza karę łączną na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym. Tak więc dyrektywy sądowego wymiaru kary i okoliczności określone w art. 53 § 1 i 2 k.k. aktualizowałyby się jedynie w przypadku wymierzania kar jednostkowych za przestępstwa powszechne, zaś co do jednostkowych przestępstw skarbowych, miałyby zastosowanie uregulowania zawarte w art. 12 k.k.s. i art.13 k.k.s., jako że przepis art. 20 § 2 k.k.s. nie recypował do Kodeksu karnego skarbowego przepisu art. 53 k.k. Analogicznie przedstawia się również kwestia przepisu art. 85a k.k., którego stosowanie nie zostało nigdy przeniesione na grunt Kodeksu karnego skarbowego. Prowadzi to do wniosku, że apelujący błędnie wskazał w zarzucie z pkt 1 nie tylko na obrazę prawa materialnego w ogólności, ale także na okoliczność, że obraza ta miałaby dotyczyć przepisów art. 53 § 1 i 2 k.k. i art. 85a k.k.

Jedynie dla porządku zauważyć warto, że przepis art. 85a k.k. został dodany do Kodeksu karnego dopiero ustawą z dnia 20.02.2015 r. (Dz.U. poz. 396) i zaczął obowiązywać od dnia 1 lipca 2015 r. Przed wprowadzeniem w życie tego unormowania, kara łączna za przestępstwa powszechne kształtowana była w oparciu o kryteria wypracowane poprzez wieloletnią praktykę orzeczniczą i doktrynę, takie w szczególności jak związek przedmiotowo-podmiotowy czynów, relacje czasowe między nimi, ilość czynów itd. Taki stan rzeczy utrzymuje się w dalszym ciągu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Należy przy tym mieć świadomość i tego, że przepis art. 85a k.k. akcentuje raczej hierarchię reguł rządzących kształtowaniem kary łącznej, aniżeli określa katalog takich reguł ( V. Konarska-Wrzosek /red./, Kodeks karny. Komentarz, opubl. LEX/el.2023). Nie ulega przy tym wątpliwości, że omawiany przepis nadaje priorytetowe znaczenie dyrektywom prewencyjnym ( por. wyrok SA w Katowicach z 14.12.2017 r., II AKa 502/17, LEX nr 2490235, wyrok SA w Gdańsku z 15.09.2021 r., II AKa 372/19, LEX nr 3286900, W. Wróbel /red./, A. Zoll /red./, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II Komentarz do art. 53-116, wyd. V, WK 2016). W niniejszej sprawie nie zmaterializowało się wprost jego zastosowanie, tym niemniej trudno nie dostrzegać analogii do jego treści w argumentacji Sądu pierwszej instancji i jednocześnie trudno podważać zasadność takiego charakteru ocen. Nie zmienia to jednak faktu, iż zasadniczo specyfika przepisu art. 85a k.k. nie dostarcza podstaw do formułowania w tym zakresie zarzutu obrazy prawa materialnego.

Stwierdzić trzeba ponadto, że nawet uprawnione i trafne zarzucenie naruszenia zasad wymiaru kary łącznej ukształtowanych przez doktrynę i praktykę sądową (zasady asperacji i kumulacji oraz zasady absorpcji - na gruncie Kodeksu karnego skarbowego obowiązującej w pełnej formie do dnia 30.09.2023 r./), nie generuje również podstawy do formułowania w środku odwoławczym zarzutu obrazy prawa materialnego, co zaś wynika ze specyfiki wskazanych powyżej podstaw kształtowania kary łącznej. W tym przypadku, zarówno treść zarzutu odwoławczego z pkt 1, jak i argumentacja przedstawiona na jego poparcie w uzasadnieniu apelacji, w sposób jednoznaczny wskazują na brak tego rodzaju zastrzeżeń, które mogłyby uzasadniać zarzut obrazy prawa materialnego. Niezależnie od nieadekwatności przepisów prawa materialnego wskazanych w pkt 1 zarzutów apelacji do okoliczności niniejszej sprawy, podkreślić należy, iż omawiane tu unormowania materialnoprawne nie mają charakteru stanowczego, obligującego do określonego postąpienia, lecz pozostawiają sądowi swobodę orzeczniczą ( por. D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II, Komentarz aktualizowany, LEX/el.2023 - komentarz do art. 438; K. Dudka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, WKP 2023 - komentarz do art. 438 ). Kwestia określonego sposobu wykorzystania przyjętych w praktyce orzeczniczej zasad wymiaru kary łącznej ma charakter ocenny, uznaniowy, co ze swej istoty wyklucza możliwość formułowania w tym zakresie zarzutu obrazy prawa materialnego.

W swej warstwie faktycznej istota zarzutu odwoławczego z pkt 1 sprowadza się do twierdzenia, iż Sąd Okręgowy niewystarczająco uwzględnił wszystkie dyrektywy wymiaru kary łącznej w zakresie dotyczącym celów zapobiegawczych i wychowawczych oraz sytuacji rodzinnej skazanego (jest to de facto zarzut rażącej niewspółmierności kary, analogicznie jak zawarty w pkt 3). Jednak poza przytoczeniem tezy z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 09.06.2022r., sygn. akt II AKa 18/22, skarżący nie przedstawił żadnych własnych argumentów, konkretyzujących zastrzeżenia objęte zarzutem obrazy prawa materialnego zawartym w pkt 1 apelacji. W związku z tym, stanowisko wyrażone w taki sposób nie mogło okazać się skuteczne. Jednocześnie, obrońca skazanego w sposób czytelny dał wyraz temu, że tak naprawdę istotą wniesionej apelacji jest w zakresie rozstrzygnięcia o karze łącznej pozbawienia wolności, zarzut rażącej niewspółmierności tej kary. W świetle treści zarzutu odwoławczego z pkt 3, rażąca surowość kary ma wynikać z niedostatecznego uwzględnienia przez Sąd pierwszej instancji tożsamości przedmiotowej czynów, niewielkich odstępów czasowych pomiędzy nimi, sytuacji życiowej skazanego oraz jego postawy. Powyższy zarzut, chociaż w odróżnieniu sformułowanego w pkt 1, jest formalnie poprawny, to jednak pod względem merytorycznym okazał się również nietrafny.

Sąd pierwszej instancji orzekł wobec T. B. karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dokonał w ten sposób pewnego rodzaju podsumowania kilkuletniej przestępczej działalności skazanego, kształtując karę łączną adekwatnie do konkretnej sytuacji tego skazanego. Zasadnie wskazał na znaczną liczbę przypisanych mu przestępstw, podkreślając, że orzekanie kary w tożsamym wymiarze, niezależnie od ilości dokonanych czynów, wpływałoby niekorzystnie na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa. Jest to niewątpliwie trafna uwaga, zasadnie sygnalizująca potrzebę racjonalizowania represji karnej orzekanej jako kara łączna, w taki sposób, aby nie dostarczać podstaw do snucia chociażby tylko przypuszczeń o "opłacalności" popełniania większej ilości przestępstw, czemu zaś sprzyjałaby praktyka orzekania za mniejszą ilość czynów lub nawet jeden czyn, kary tylko nieznacznie surowszej lub takiej samej jak za znaczną ilość przestępstw. Przepis art. 39 § 2 k.k.s. w jego brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2023 r. przewidywał orzekanie kary łącznej za zbiegające się przestępstwa skarbowe i przestępstwa określone w innej ustawie karnej, na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (co podkreślono na wstępie rozważań), a dopiero zmiana jego treści dokonana przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.2600) wprowadziła stosowanie do orzekania w takim zakresie, zasad określonych w Kodeksie karnym. Jeśli chodzi o konfigurację ciągów przestępstw i przestępstw pojedynczych, to orzekanie kary łącznej, bez względu na to czy chodzi o ciągi przestępstw z Kodeksu karnego i tam określone przestępstwa czy też o ciągi przestępstw skarbowych i przestępstwo skarbowe (art. 40 § 1 k.k.s.) - następuje w obu przypadkach w oparciu o przepisy Kodeksu karnego o zbiegu przestępstw i łączeniu kar. Podkreślić należy, że art. 39 § 2 k.k.s. stanowi lex specialis względem przepisu art. 86 § 1 k.k. i w związku z tym wyłącza jego stosowanie (vide: postanowienie SN z 08.10.2014 r., III KK 275/14, LEX nr 1537272). W przypadku niniejszej sprawy skazania jednostkowe dotyczą czynów ciągłych – skarbowych i powszechnych, ciągów przestępstw z Kodeksu karnego i pojedynczych czynów tego rodzaju. W sytuacji, gdy zaktualizowały się warunki określone w art. 39 § 2 k.k.s. Sąd Okręgowy, zgodnie ze stanem prawnym przyjętym na gruncie niniejszej sprawy, zastosował w zakresie orzekania kary łącznej zasady wynikające z Kodeksu karnego skarbowego. Z mocy art. 4 § 1 k.k., przepis art. 39 § 2 k.k.s. w jego obecnie obowiązującej postaci (mniej korzystnej dla skazanego od poprzedniej), nie stanowił też podstawy orzekania w postępowaniu odwoławczym. Zaznaczyć należy, że zgodnie z brzmieniem art. 39 § 1 k.k.s. obowiązującym do 30 września 2023 r., sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa skarbowe do ich sumy, nie przekraczając 15 lat pozbawienia wolności. Nie bez uzasadnionych powodów prezentowany jest w orzecznictwie pogląd, że stosowanie zasady absorpcji przy wymiarze kary łącznej nie może dokonywać się wbrew potrzebie realizowania celów zapobiegawczych i wychowawczych kary i nie powinno w żadnym wypadku powodować przekonania, także w aspekcie indywidualnym, że kara łączna jest swego rodzaju premią. Słusznie też podkreśla się, iż wydanie wyroku łącznego zasadniczo nie musi oznaczać dla skazanego uzyskania korzyści w zakresie odpowiedzialności karnej (por. wyrok SA w Gdańsku z 25.03.2019 r., II AKa 362/18, LEX nr 269813, wyrok SA w Katowicach z 26.05.2022 r., II AKa 54/22, LEX nr 3456464). Sąd Okręgowy trafnie zwrócił uwagę na zlekceważenie przez T. B. faktu wydania wobec niego wyroku skazującego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 07.06.2013 r., sygn. akt IV K 498/09, czego przejawem było popełnienie przez niego w dniu 7 lipca 2015 r. kolejnych przestępstw, rodzajowo różnych od wszystkich wcześniej dokonanych.

Uzupełniając argumentację Sądu Okręgowego w powyższym zakresie, należałoby nadto zauważyć, że T. B. dopuszczał się przestępstw na przestrzeni wielu lat, tj. w okresie od 8 sierpnia 2006 r. do grudnia 2012 r. (czyny popełnione 07.06.2015 r. nie są objęte karą łączną). We wskazanym wyżej okresie dokonał bardzo wielu przestępstw, o czym świadczy w szczególności fakt, że w sprawie III K 112/15 został skazany za szereg przestępstw, przy czym nie można pomijać tego, że w ogólnej ich liczbie mieści się 9 czynów ciągłych kwalifikowanych na podstawie przepisów Kodeksu karnego, 7 czynów ciągłych określonych w Kodeksie karnym skarbowym, 4 ciągi przestępstw powszechnych, pięć pojedynczych przestępstw powszechnych i jedno pojedyncze przestępstwo skarbowe. Faktem jest, że dominują wśród tych czynów przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i przestępstwa skarbowe, ale trzeba zauważyć, że są wśród nich również przestępstwa przeciwko wolności, przeciwko porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Nie mamy tu zatem do czynienia z takiej miary "tożsamością czynów", jaką eksponuje w apelacji skarżący, postrzegając tę okoliczność jako istotny czynnik mający przemawiać na rzecz sugerowanej przez niego potrzeby zastosowania w tym przypadku zasady absorpcji (na gruncie Kodeksu karnego skarbowego funkcjonującej do dnia 30 września 2023 r.).

Akcentowana w apelacji obrońcy skazanego bliska więź czasowa pomiędzy czynami, nie ma również w tym konkretnym przypadku takiego charakteru, który przemawiałby za zasadnością oparcia kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie absorpcji (we wnioskach apelacji obrońca skazanego wyraził mniej radykalne stanowisko, domagając się obniżenia kary łącznej pozbawienia wolności do 4 lat). Nie można bowiem pomijać faktu, że czyny popełnione przez T. B., to w istocie rozbudowana czasowo i rodzajowo działalność przestępcza, realizowana przy tym w znacznej części w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej i przy uczynieniu z popełnianych przestępstw stałego źródła dochodu. Taka postawa skazanego, odzwierciedlała jego ówczesne lekceważące podejście do powszechnie akceptowanych zasad funkcjonowania w społeczeństwie oraz modelu życia opartego na pracy i uzyskiwaniu środków pieniężnych w taki właśnie sposób. Popełnianie przestępstw nie stanowiło zatem w przypadku skazanego zachowań epizodycznych, o czym świadczy chociażby fakt, że przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej objęła okres blisko 4 lat. Zaznaczyć trzeba, że czyn z art. 258 § 1 k.k. (wyrok w sprawie III K 112/15) należy do kategorii przestępstw trwałych, a zatem skazany swoim zachowaniem realizował nieprzerwanie znamiona tego przestępstwa w przedziale czasu od marca 2009 r. do grudnia 2012 r., a w międzyczasie dopuścił się szeregu innych przestępstw (m.in. z art. 286 § 1 k.k., art. 299 § 1, 5 i 6 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 56 § 1 k.k.s.). Faktem jest, że skazania w sprawach V K 16/15 (pkt II części wstępnej wyroku łącznego), VII K 179/15 (pkt III części wstępnej wyroku łącznego) i II K 109/16 (pkt V części wstępnej wyroku łącznego) dotyczyły przestępstw popełnionych w tych samych ramach czasowych, w jakich mieszczą się czyny objęte skazaniem w sprawie III K 112/15 (pkt IV części wstępnej wyroku łącznego), ale takiego warunku nie spełnia skazanie w sprawie IV K 498/09 (pkt I części wstępnej wyroku), bowiem dotyczy ono przestępstw popełnionych kilka lat wcześniej, a mianowicie w dniu 08.08.2006 r., 29.12.2006 r. i 03.01.2007 r. A zatem, specyfika układu czasowego przestępstw popełnionych przez T. B., postrzegana z uwzględnieniem przedstawionej powyżej charakterystyki jego działalności przestępczej, również prowadzi do wniosku o braku uzasadnionych podstaw do ukształtowania wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności w oparciu o zasadę absorpcji, czy chociażby tak daleko idącym zbliżeniu się do pełnej postaci tej zasady, które wyraziłoby się obniżeniem kary łącznej pozbawienia wolności do 4 lat.

Nawet jeśli element ocen, jaki stanowi bliskość czasowa popełnionych czynów, nie jest obarczony tego rodzaju niekorzystnym dla skazanego kontekstem, jak w realiach niniejszej sprawy, to i tak trzeba mieć świadomość tego, że stanowi tylko jedno z wielu kryteriów przedmiotowych służących wykazaniu wzajemnego związku zbiegających się realnie przestępstw. Należy za Sądem Najwyższym powtórzyć, iż związek taki jest największy, gdy czyny przestępcze popełniane są równocześnie lub bezpośrednio po sobie, przy czym niezależnie od tego, uwzględnia się nadto takie czynniki, jak liczba osób pokrzywdzonych, rodzaj naruszonego dobra prawnego, sposób działania sprawcy ( post. SN z 10.02.2021 r., III KK 5/21, LEX nr 3119645). Stosowanie zasady absorpcji, analogicznie jak zasady kumulacji, jako rozwiązań skrajnych, winno następować w warunkach intensywnego skumulowania czynników - w przypadku pierwszej z nich - pozytywnych, w przypadku drugiej - negatywnych. Zasadnie prezentowany jest w orzecznictwie pogląd, że priorytetową zasadą kary łącznej powinna być zasada asperacji, natomiast wspomniane powyżej dwa rozwiązania skrajne (zasada kumulacji i absorpcji /obecnie nieaktualna/) winny być stosowane wyjątkowo i każde z nich wymaga szczególnego uzasadnienia (por. wyrok SA w Białymstoku z 06.09.2018 r., II AKa 144/18, LEX nr 2583969 - teza nieaktualna częściowo jedynie z uwagi na to, że uwzględnia zasadę pełnej absorpcji, która na gruncie Kodeksu karnego nie funkcjonuje od 24.09.2020 r., a na gruncie Kodeksu karnego skarbowego - od dnia 01.10.2023 r.).

Nieprzekonująca okazała się w ramach zarzutu odwoławczego dotyczącego kary łącznej pozbawienia wolności, argumentacja apelującego odwołująca się do sytuacji życiowej skazanego, jako skomplikowanej z racji pogorszenia się stanu jego zdrowia w czasie pobytu w zakładzie karnym, do czego miało przyczynić się zdarzenie polegające na pobiciu T. B. przez współwięźnia. Tego rodzaju fakty, nie mają decydującego znaczenia dla wymiaru kary łącznej, bo jakkolwiek mogą czynić pobyt w jednostce penitencjarnej bardziej uciążliwym (zwłaszcza przy wystąpieniu długotrwałych komplikacji), to zarazem nie dostarczają racjonalnych podstaw do uznania, że z tej jedynie racji, należałoby karę łączną ukształtować zgodnie z zasadą absorpcji lub na poziome 4 lat pozbawienia wolności. Kara łączna orzeczona zaskarżonym wyrokiem wykazuje tak daleko idącą bliskość do wymiaru, który realizowałby w pełni wskazaną wyżej zasadę, że dalsze jej obniżanie nie znajduje żadnego racjonalnego umocowania. Postawa skazanego w zakładzie karnym, analogicznie jak fakty przedstawione przez prokuratora w piśmie z dnia 27.10.2023 r. (k. 290) również nie stanowiły okoliczności, które w tym konkretnym przypadku mogłyby wywrzeć istotny wpływ na wymiar kary łącznej pozbawienia wolności. Poprzez postawę skazanego opisaną we wskazanym wyżej piśmie, prokurator prowadząca śledztwo, w którym mają mieć istotne znaczenie depozycje T. B., starała się przekonać, że cele kary zostały już wobec skazanego w pełni zrealizowane. Jest to twierdzenie całkowicie dowolne, chociażby w zestawieniu z opinią o skazanym uzyskaną na etapie postępowania odwoławczego. Przedstawiono w niej okoliczności, które w istotnym zakresie przeczą zarówno twierdzeniom prokuratora, jak też faktom akcentowanym przez apelującego. W treści opinii wskazano mianowicie, że T. B. funkcjonuje w jednostce penitencjarnej "w miarę poprawnie", nie jest zainteresowany aktywną resocjalizacją, a więc odbywaniem kary w systemie programowanego oddziaływania, prezentuje umiarkowanie krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw oraz pomimo posiadania środków finansowych i motywowania go do spłaty kwoty zasądzonej tytułem obowiązku naprawienia szkody (3.080 630, 90 zł), nie podejmuje w tym zakresie niezbędnych działań. Pewne pojedyncze przejawy poprawnego zachowania w zakładzie karnym (dobre funkcjonowanie w gronie współosadzonych, bezkonfliktowość, brak skłonności do agresji, 4-krotne nagrodzenia regulaminowe /zarazem dwukrotne ukarania dyscyplinarne/, nieuczestniczenie w podkulturze więziennej), zwłaszcza gdy w całokształcie opinii nie wskazują na istotne postępy w procesie resocjalizacji, tym bardziej nie mogą wywierać znaczącego wpływu na wymiar kary łącznej (por. wyrok SA w Gdańsku z 11.03.2022 r., II AKa 2/22, LEX nr 3359765).

Tak więc, zarówno okoliczności wynikające z określonego zakresu podobieństwa popełnionych przestępstw, jak też relacji czasowych pomiędzy nimi, wskazują w tym przypadku jedynie na zasadność zastosowania zasady asperacji, jakkolwiek można zgodzić się z twierdzeniem, iż oparta o tę zasadę kara łączna pozbawienia wolności nie musi być bliska sumie kar podlegających łączeniu (tu: górnej granicy ustawowej, gdyż suma kar tę granicę przewyższa) lecz raczej winna oscylować blisko wysokości odpowiadającej np. połowie górnej granicy wymiaru kary łącznej. Postąpienie Sądu Okręgowego, bez wątpienia czyni zadość takiemu zastosowaniu zasady asperacji. Wskazać bowiem należy, że najwyższą z kar jednostkowych podlegających łączeniu stanowiła kara 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast suma uwzględnionych kar (23 lata i 11 miesięcy – przy pominięciu niepodlegających wykonaniu kar za przestępstwa skarbowe - art. 8 § 1 i 2 k.k.s.) przekracza maksymalną granicę ustawową, która zgodnie z art. 39 § 2 k.k.s. wynosi 15 lat pozbawienia wolności. Nie ulega zatem wątpliwości, iż ukształtowanie kary łącznej na poziomie 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a więc niższej nawet od połowy maksymalnej granicy kary łącznej, jest wyrazem zdecydowanie większego stopnia zbliżenia jej wysokości do dolnej granicy tej kary (2 lata i 8 miesięcy) czyli do zastosowania zasady absorpcji, aniżeli do zasady kumulacji.

Kara łączna pozbawienia wolności, która tak jak w tym przypadku, jest niższa od połowy maksymalnej granicy kary łącznej, przy uwzględnieniu przedstawionych powyżej okoliczności charakteryzujących indywidualną sytuację T. B., nie może być żadną miara postrzegana jako kara rażąco niewspółmiernie surowa. W całokształcie faktów, chociażby tylko dotyczących intensywności działań przestępczych oraz określających je relacji czasowych i rodzajowych, przy uwzględnieniu także bieżącej postawy skazanego (poprawnej, ale zarazem niewybijającej się ponad przeciętność), kara łączna w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jawi się karą starannie wyważoną i raczej stosunkowo łagodną. Z rażącą niewspółmiernością kary mamy bowiem do czynienia wtedy, gdy jej wysokość w kontekście konkretnych okoliczności sprawy, zwraca uwagę swoją nieadekwatnością, wręcz zaskakuje i szokuje surowością, kojarzy się bardziej z nieracjonalną represyjnością i bezwzględnością niż rozsądnie miarkowaną sprawiedliwością, pozwalającą należycie realizować cele kary i wystarczającą do spełnienia przypisanych jej funkcji (por. wyrok SN 12.10.2023 r., II KK 344/22, LEX nr 3614528, wyrok SA w Katowicach z 21.04.2016 r., II AKa 37/16, LEX nr 2087872).

Stwierdzić zatem należy, iż całokształt okoliczności podniesionych w apelacji przez obrońcę skazanego, nie dostarczył podstaw do uznania za trafne zarzutów podniesionych w pkt 1 i 3 środka odwoławczego, dotyczących kary łącznej pozbawienia wolności.

Na marginesie powyższych rozważań warto poczynić kilka dodatkowych spostrzeżeń. Jak wskazano powyżej, wydanie wyroku łącznego zasadniczo nie musi skutkować wygenerowaniem wymiernych korzyści dla skazanego (wyrok SA w Katowicach z 26.05.2022 r., II AKa 54/22, LEX nr 3456464), jednak w tym przypadku taki rezultat nastąpił. Zastosowanie przepisów prawnych obowiązujących w okresie od dnia 24.06.2020 r. do dnia 30.09.2023 r., spowodowało bowiem powstanie takiej sytuacji, w której wymierzenie kary łącznej 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oznacza realne skrócenie okresu pobytu T. B. w zakładzie karnym o blisko 1 rok. Gdyby bowiem taki wyrok nie zapadł albo gdyby - zakładając teoretycznie - miał w tej sprawie zastosowanie stan prawny obowiązujący w okresie od 1 lipca 2015 r. do 23.06.2020 r., co powodowałoby w czasie wyrokowania przez Sąd odwoławczy zdezaktualizowanie się podstaw do wydania wyroku łącznego w jakiejkolwiek konfiguracji, wówczas izolacja skazanego musiałaby trwać dłużej. Oznaczałoby to mianowicie konieczność odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności do dnia 23 lipca 2027 r. (kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności z wyroku SO w Szczecinie w sprawie III K 112/15). Wydanie wyroku łącznego, który z dniem 16 listopada 2023 r. stał się prawomocny, orzekającego wobec T. B. karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności powoduje faktyczne skrócenie jego pobytu w jednostce penitencjarnej (przy założeniu odbycia kary w całości oraz uwzględnieniu zaliczenia na poczet kary łącznej okresów pozbawienia wolności wskazanych w pkt IV zaskarżonego wyroku łącznego i dalszego okresu) o blisko 1 rok, bowiem koniec kary w takim przypadku będzie lokalizował się około połowy 2026 r. (sytuację w tym zakresie będzie można dokładnie określić po uwzględnieniu okoliczności związanych z sugerowanym przez obrońcę skazanego wprowadzeniem do wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę, bowiem okres ten nie będzie podlegał zaliczeniu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności lecz na poczet kary grzywny).

ad. pkt 2

W zakresie zarzutu apelacji dotyczącego kary łącznej grzywny, Sąd odwoławczy uwzględnił po części twierdzenia obrońcy skazanego. Jednak już na wstępie rozważań związanych z tą kwestią należy stwierdzić, że i w tym zakresie zdecydowanie nie miała miejsca obraza prawa materialnego w postaci naruszenia art. 86 § 2 k.k. i art. 33 § 3 k.k. Przepis art. 86 § 2 k.k. z mocy art. 20 § 2 k.k.s. ma zastosowanie także do przestępstw skarbowych, przy czym jego naruszenie mające charakter obrazy prawa materialnego, musiałoby polegać na ustaleniu wartości jednej stawki dziennej kary łącznej grzywny w sposób sprzeczny z treścią tego przepisu. Wskazuje on bowiem jednoznacznie, iż określona na nowo wysokość jednej stawki dziennej kary łącznej grzywny nie może przekraczać najwyższej stawki ustalonej poprzednio. Sąd pierwszej instancji dokonał połączenia jednostkowych kar grzywny orzeczonych za przestępstwa skarbowe i przestępstwa powszechne, w obrębie których najwyższa stawka dzienna określona była na kwotę 200 zł. Skoro po połączeniu tychże kar i wymierzeniu T. B. kary łącznej grzywny w wysokości 300 stawek dziennych, Sąd Okręgowy ustalił na nowo wartość jednej stawki dziennej na kwotę 200 zł, to bez wątpienia nie dopuścił się obrazy art. 86 § 2 k.k. Przepis powyższy odsyła do wskazań zawartych w art. 33 § 3 k.k., przy czym wtedy, gdy kara łączna grzywny orzekana jest na podstawie Kodeksu karnego skarbowego, wówczas należy sięgać do wskazań zawartych w art. 23 § 3 k.k.s., natomiast art. 33 § 1 k.k. ma zastosowanie do kary łącznej grzywny orzekanej na podstawie Kodeksu karnego ( vide: postanowienie SN z 05.05.2011 r., III KK 42/11, LEX nr 964441). Zauważyć należy, iż oba omawiane przepisy zawierają identyczne wskazania dotyczące wymierzania kary grzywny, ale odmiennie określają granice wartości jednej stawki dziennej. Przepis art. 23 § 3 k.k.s. przewiduje, że stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności, a zgodnie z art. 33 § 3 k.k. - stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł ani też nie może przekraczać 2000 zł).

Sąd pierwszej instancji nie dopuścił się zatem obrazy prawa materialnego w zakresie art. 86 § 2 k.k. z przyczyn, na które powyżej wskazano, ani też – co jawi się wręcz oczywiste – obrazy art. 33 § 3 k.k. Nie naruszył też, w kategoriach obrazy prawa materialnego, uregulowania zawartego w art. 23 § 3 k.k.s., dotyczącego wskazań i warunków kształtowania wartości jednej stawki dziennej grzywny.

W obrębie zarzutu z pkt 2 apelacji na częściowe uwzględnienie zasługiwały jedynie twierdzenia wskazujące na niedostateczne uwzględnienie przez Sąd pierwszej instancji wskazań dotyczących kształtowania wartości jednej stawki dziennej grzywny. Trudno negować okoliczność, że stan zdrowia skazanego stanowi sytuację, która ma wpływ na jego możliwości zarobkowe. Sąd Okręgowy w pewnej mierze tę sytuację uwzględnił, ale uczynił to w zbyt małym stopniu, czego wyrazem stało się ustalenie jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 200 zł. W stosunku do czasu, gdy określono w wyroku jednostkowym SO w Szczecinie w sprawie III K 112/15 stawkę dzienną na kwotę 200 zł, sytuacja skazanego nie uległa poprawie, a w świetle twierdzeń obrońcy – wręcz pogorszeniu z powodu zdarzenia zaistniałego w czasie pobytu w zakładzie karnym. W świetle zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej, rokowania co do odzyskania pełnej kondycji fizycznej przez skazanego nie są zdecydowanie jednoznaczne, dlatego zasadne stało się uwzględnienie w większym stopniu wskazanego powyżej elementu ocen. Zauważyć należy, iż zgodnie z treścią art. 23 § 3 k.k.s. (także art. 33 § 3 k.k.) takie czynniki, jak warunki osobiste skazanego oraz jego możliwości zarobkowe stanowią okoliczności, które mają wpływ określenie wartości jednej stawki dziennej grzywny.

Wniosek

1.  Obniżenie orzeczonej kary łącznej określonej w punkcie II 9powinno być „w punkcie I” – uwaga SA) części dyspozytywnej wyroku do czterech lat pozbawienia wolności;

2.  Obniżenie stawki dziennej grzywny określonej w punkcie II części dyspozytywnej wyroku do kwoty 30 zł;

3.  Zaliczenie na poczet kary grzywny określonej w punkcie II części dyspozytywnej wyroku wykonanej kary grzywny z wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Ad. 1 Wniosek o obniżenie kary łącznej pozbawienia wolności do 4 lat nie zasługiwał na uwzględnienie, bowiem okoliczności, które mogły być poczytane na korzyść skazanego, a zarazem miały wpływ na wymiar kary łącznej pozbawienia wolności zostały uwzględnione przez Sąd Okręgowy w dostatecznym stopniu. Kara łączna 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności została ukształtowana w sposób przybliżający ją zdecydowanie bardziej do najwyższej z kar jednostkowych podlegających łączeniu, aniżeli do sumy kar. Nie można również pomijać tego, iż okoliczności, które obrońca w apelacji przedstawił jako argumenty na rzecz obniżenia kary łącznej, okazały się w całości nieprzekonujące, co szczegółowo uzasadniono w części 3.1 niniejszego uzasadnienia.

Ad. 2 Wniosek o obniżenie stawki dziennej grzywny okazał się zasadny jedynie częściowo. Sąd Okręgowy w zbyt małym stopniu uwzględnił okoliczności dotyczące stanu zdrowia skazanego, podczas gdy warunki osobiste i możliwości zarobkowe są w świetle treści art. 23 § 3 k.k.s. istotnymi elementami ocen w zakresie problemu wysokości jednej stawki dziennej grzywny. Mając na uwadze kondycję fizyczną skazanego odzwierciedloną załączoną do akt sprawy dokumentacją medyczną, sąd odwoławczy obniżył wysokość tej stawki z kwoty 200 zł do wysokości 120 zł, co w odpowiednim stopniu uwzględnia mankamenty zdrowotne niepozostające bez wpływu możliwości zarobkowe skazanego, a co szerzej przedstawiono w części 3.1 niniejszego uzasadnienia.

Ad. 3 Zaliczenie wykonanej kary grzywny w sprawie jednostkowej na poczet orzeczonej wobec T. B. kary łącznej grzywny, o ile nie nastąpiło w wydanym wyroku, może dokonać się w trybie art. 420 § 1 k.p.k. w zw. z art. 574 k.p.k. i w zw. z art. 577 k.p.k., niezależnie od tego, że art. 577 k.p.k. dotyczy jedynie wskazania w wyroku łącznym okresów zaliczonych na poczet kary łącznej (D. Świecki /red./, Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023). Sytuacja tego rodzaju, będzie aktualizowała się również w związku z okolicznościami sygnalizowanymi przez obrońcę na rozprawie odwoławczej, dotyczącymi orzeczenia wobec T. B. zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę (post. SN z 01.04.2011 r., III KK 268/10, LEX nr 860616).

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Rozstrzygnięcia zawarte w pkt I, III, IV i V zaskarżonego wyroku zostały utrzymane w mocy.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Nieuwzględnienie apelacji obrońcy skazanego w zakresie zarzutów apelacji opisanych w pkt 1 i 3 skutkowało utrzymaniem w mocy wyroku łącznego w zakresie wskazanych wyżej rozstrzygnięć.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok jedynie w zakresie rozstrzygnięcia z pkt II jego części dyspozytywnej, w ten sposób, że obniżył wysokość jednej stawki dziennej kary łącznej grzywny do kwoty 120 zł.

Zwięźle o powodach zmiany

Zmiana wysokości jednej stawki dziennej kary łącznej grzywny była spowodowana zasadnością uwzględnienia w większym stopniu stanu zdrowia skazanego, który ma wpływ na jego kondycję fizyczną, a tym samym jego możliwości zarobkowe. W aktualnym stanie trudno jednoznacznie ocenić efekty dalszych działań medycznych w stosunku do skazanego, a w szczególności formułować twierdzenie, że z pewnością ulegnie on bardzo znaczącej poprawie.

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono skazanego od wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym, co było spowodowane uwzględnieniem nie tylko faktu pobytu w zakładzie karnym, ale przede wszystkim ograniczonymi możliwościami zarobkowymi, wynikającymi ze stanu zdrowia skazanego.

7.  PODPIS

SSA Dorota Mazurek SSA Małgorzata Jankowska SSA Maciej Żelazowski

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca skazanego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Budnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: